Статья опубликована в рамках: XXXV Международной научно-практической конференции «Вопросы современной юриспруденции» (Россия, г. Новосибирск, 24 марта 2014 г.)
Наука: Юриспруденция
Секция: Уголовное право
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
Статья опубликована в рамках:
Выходные данные сборника:
НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КАК ФОРМА УЧЁТА СОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВИЮ
Шишкин Алексей Александрович
канд. юрид. наук, Доцент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ, РФ, г. Шахты
THE IMPOSITION OF A MORE LENIENT PUNISHMENT THAN THAT PROVIDED FOR THE OFFENSE AS A FORM OF ACCOUNT ASSISTANCE TO INVESTIGATION
Shishkin Aleksey Aleksandrovich
candidate of Juridical sciences, Associate Professor, Institute of services industry and businesses (DGTU branch), Russia Shakhty
АННОТАЦИЯ
В статье исследуется законодательная регламентация, механизм действия и степень влияния смягчающих обстоятельств на процесс назначения наказания. Анализируется статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащие нормы о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Выявляются цели такого наказания, а также мнения специалистов в данной области. Оцениваются положительные и отрицательные стороны указанной нормы.
ABSTRACT
The article refers to the legislative regulation, mechanism of action and the degree of influence of mitigating circumstances on the process of sentencing. The author analyzes articles of the Criminal Code of the Russian Federation, containing rules on the imposition of a more lenient sentence than provided for the offense. The article studies objectives of the punishment, and opinions of experts in the field. The author estimates positive and negative aspects of this provision of law.
Ключевые слова: преступление; назначение наказания; смягчающие обстоятельства; суд.
Keywords: crime; imposition of punishment; mitigating circumstances; the court.
В теории уголовного права характеристика института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, обычно сводится к рассмотрению его юридической природы в рамках ст. 64 Уголовного кодекса РФ, нередко - лишь к комментарию этой статьи. При этом немало конкретных вопросов применения данного института остается за пределами научного анализа. Один из главных — вопрос о соотношении рассматриваемого института с другими, посредством которых может быть смягчена участь осужденного при назначении наказания (ст. ст. ст. 62, 73 Уголовного кодекса РФ), либо — что не менее важно — о соотношении ст. 64 Уголовного кодекса РФ со специальными правилами назначения наказания (специальными началами назначения наказания), предусмотренными в ст. ст. 65—70 Уголовного кодекса РФ [4].
Объясняя наличие в Уголовном кодексе ст. 64 УК РФ, специалисты зачастую обходят стороной вопрос о том, почему именно эта статья, а, например, не ст. 73 Уголовного кодекса РФ была применена судом в той или иной ситуации. В этом случае если и обсуждается, то другой вопрос — о возможности одновременного применения институтов назначения менее строгого наказания и условного осуждения.
В источниках, в которых поставленный выше вопрос затрагивается, институт назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, называется «чрезвычайным смягчением наказания» [6], а его социально-правовое значение усматривается в разрешении тех ситуаций, когда даже минимальное наказание, предусмотренное в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, оказывается исходя из обстоятельств дела слишком суровым, не отражающим общественную опасность конкретного преступления.
Основываясь на опубликованной судебной практике применения ст. 64 Уголовного кодекса РФ, Ф.Б. Гребенкин приводит ряд примеров, когда в качестве основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, выступала совокупность смягчающих наказание обстоятельств. По делу Кульпиной, осужденной по п. «д» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ с применением ст. 64 Уголовного кодекса РФ, Владимирским областным судом к шести годам лишения свободы, Президиум Верховного Суда РФ смягчил назначенное наказание до трех лет лишения свободы на том основании, что Кульпина является матерью четверых детей, из которых двое малолетние; преступлению способствовало противоправное поведение потерпевшего, вызвавшее состояние сильного душевного волнения. «Кульпина раскаялась в содеянном, положительно характеризовалась по месту жительства и работы... много внимания уделяла воспитанию детей, следила за их учебой в школе. На период заключения под стражу Кульпиной двое ее малолетних детей переданы под опеку престарелой бабушке, которая в силу своего возраста не может создать надлежащие условия для их жизни и воспитания» [1].
Остается неясным, почему с учетом всех обстоятельств дела из поля зрения суда выпал вопрос о возможности применения условного осуждения (ст. 73 Уголовного кодекса РФ) или, о применении отсрочки отбывания наказания, предусмотренной ст. 82 Уголовного кодекса РФ. К сожалению, остались без внимания эти вопросы и в работе Ф.Б. Гребенкина.
Приведенный обзор судебной практики применения института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, позволяет сделать ряд выводов.
$11. Социально-правовое значение института, предусмотренного в ст. 64 Уголовного кодекса РФ, состоит в разрешении тех ситуаций, когда даже минимальное наказание, предусмотренное в санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ, оказывается исходя из обстоятельств дела слишком суровым. Однако такое усмотрение и его реализация не должны игнорировать те обстоятельства, которые, хотя и в открытом перечне, но предусмотрены в законе, тем более в увязке с жестким императивом о существенном уменьшении степени общественной опасности совершенного преступления.
$12. Предусмотренная законом обязательная корреляция исключительных обстоятельств с общественной опасностью совершенного преступления, во-первых, зачастую не учитывается и, во-вторых, включает в себя исключительные обстоятельства, характеризующие преимущественно не преступление, а лицо, его совершившее (совершение преступления впервые, положительно характеризующий материал, несовершеннолетие, тяжелое (крайне тяжелое) состояние здоровья, престарелый возраст и т. п.). Не предрешая в данном случае оценку такой практики с точки зрения ее целесообразности, с точки зрения действующего закона ее следует признать спорной.
$13. Отсутствие в специальной и учебной литературе примеров исключительных обстоятельств, оправдывающих применение ст. 64 Уголовного кодекса РФ, можно объяснить открытым перечнем таких обстоятельств в ч. 1 и ч. 2 ст. 64 УК РФ: «Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств». В такой ситуации, теперь проблема не в том, какое обстоятельство из числа смягчающих, может быть признано исключительным, а в том, уменьшает ли оно, и если да, то насколько существенно, степень общественной опасности совершенного преступления. Как показывает анализ судебной практики, именно этого ей как раз и недостает в применении ст. 64 Уголовного кодекса РФ
Таким образом, далеко не всегда признание того или иного обстоятельства либо совокупности обстоятельств исключительными сопровождается выводом суда о том, что они при этом существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления.
По статистическим данным Верховного Суда РФ за 2007—2008 гг., практика назначения наказания за убийство при отягчающих обстоятельствах в сопоставлении с законодательными санкциями за эти преступления (лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, пожизненное лишение свободы либо не применяемая в настоящее время, но и не отмененная законодательно смертная казнь) выглядит по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ следующим образом: пожизненное лишение свободы назначалось в 0,6 % случаев; наказание от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы — около 14 % случаев. Между тем на долю убийств по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ в 2007 г. приходилось 23 % от общего числа убийств, квалифицируемых по этой статье, а в 2008 г. этот показатель составил 20 % [3].
Не лучшим образом обстоит дело и с назначением наказания за причинение тяжкого вреда здоровью по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. Здесь наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет назначалось в 2007 г. в 6 %, а от восьми до десяти лет — в 23 % случаев (и это при санкции Особенной части Уголовного кодекса РФ в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет!). Разбой по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (санкция — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без такового) наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет лишь в 12 % случаев. По ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (санкция — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом или без такового) — лишение свободы от пятнадцати до двадцати лет — менее 0,2 %; от десяти до пятнадцати лет — 5,3 %. Резервы действующих санкций также практически не используются: их верхние пределы едва ли не полностью игнорируются судебной практикой. Происходит это на фоне высокого уровня рецидива по рассматриваемым видам преступлений и их распространенности.
Таким образом, практика назначения наказаний за преступления в сфере экономической деятельности показывает, что в 2009 г. к наказанию в виде лишения свободы за такие преступления было осуждено всего лишь 14 % (в 2008 г. — 16,6 %), а доминировали при этом условное осуждение (в 2009 г. 39 % — к лишению свободы, 2 % — к иным видам наказаний; в 2008 г. 40,7 % — к лишению свободы, 1,8 % — к иным видам наказаний) и наказание в виде штрафа (36 % — в 2009 г., 32,6 % — в 2008 г.) [3].
Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, что удельный вес сурового уголовного наказания, предусмотренных санкциями норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, невысок. Это уже и есть «чрезвычайное смягчение наказания», и происходит оно в судебной практике в рамках общих начал назначения наказания, без применения специальных средств (за исключением ст. 73 Уголовного кодекса РФ), в том числе института назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Это свидетельствует о завышенности верхних пределов санкций соответствующих статей Особенной части Уголовного кодекса РФ, либо о неправильном применении действующего уголовного закона.
При определении роли института, предусмотренного ст. 64 Уголовного кодекса РФ, наряду с оценкой характера санкций норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, необходимо учитывать еще одно немаловажное обстоятельство: несовпадение понятий пределов санкций статей Особенной части Уголовного кодекса РФ и пределов назначения наказания.
В этой связи Т.В. Непомнящая определяет четыре ситуации, когда пределы назначения наказания не совпадают с пределами санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ: 1) санкция статьи не содержит весь набор основных видов наказаний, которые фактически суд вправе применить к осужденному (такое может иметь место в случае, предусмотренном, например, ст. 55 Уголовного кодекса РФ); 2) санкция статьи не содержит весь набор дополнительных видов наказаний (ст. ст. 47, 48 Уголовного кодекса РФ); 3) пределы назначения наказания применительно к некоторым категориям осужденных являются заведомо более узкими по сравнению с пределами санкции. Санкция ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ предусматривает среди прочего наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. Однако максимальный срок лишения свободы для лиц, не достигших 18 лет, за совершение данного преступления — десять лет, а минимальный предел в этом случае сокращается наполовину; 4) в Уголовном кодексе РФ предусмотрены специальные случаи, когда суд при назначении наказания может «проигнорировать» и нижний (ст. 64 Уголовного кодекса РФ), и верхний (ст. ст. 69, 70 Уголовного кодекса РФ) пределы санкции либо вообще постановить о реальном неприменении назначенного им наказания (ст. 73 Уголовного кодекса РФ). К последнему случаю автор относит еще и ситуацию, когда суд «вправе вообще не применять наказание, указанное в санкции», и ссылается при этом на ст. ст. 81, 83 Уголовного кодекса РФ. Однако, что тогда автору следовало бы, во-первых, назвать и ст. 82 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую возможность отсрочки отбывания наказания; во-вторых, не очень уместно рассуждать о соотношении понятий пределов санкции и пределов назначения наказания, поскольку последнее не исполняется (за исключением случаев освобождения от отбывания наказания.
Так или иначе, названные случаи смягчения наказания, предусмотренного санкцией статьи (за исключением тех, которые регламентированы ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса РФ), являются дополнительным реально действующим фактором применительно к первичной («стартовой») нормативной правовой основе. В своей совокупности эти два обстоятельства уже сами по себе без применения специальных начал назначения наказания создают серьезный нормативный потенциал для смягчения наказания при его назначении. В связи с этим еще более актуализируется вопрос о социально-правовом назначении института, предусмотренного ст. 64 Уголовного кодекса РФ.
Ближе всего к ст. 64 Уголовного кодекса РФ по социально-правовому значению является институт условного осуждения (ст. 73 Уголовного кодекса РФ), который и в период действия УК РСФСР 1960 г., и при действующем Уголовном кодексе РФ традиционно выступает одной из самых распространенных мер, применяемых на стадии назначения наказания.
Согласно ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса РФ, в основе решения суда об условном неприменении назначенного наказания лежит вывод о том, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания. При этом в сферу возможного применения условного осуждения могут попадать даже те лица, которым наказание в виде лишения свободы назначается до восьми лет включительно, причем вне какой-либо связи с категорией совершенного преступления. Между тем изначально практика законодательной регламентации рассматриваемого института начиная с законодательства советского периода предусматривала достаточно жесткие требования к его применению. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. устанавливает три условия: «Когда преступление, по которому судом определено наказание в виде заключения под стражу, совершено осужденным: 1) впервые и притом 2) при исключительно тяжелой степени обстоятельств его жизни, 3) когда опасность осужденного для общежития не требует немедленной изоляции его...» (п. 26) [2]. УК РСФСР 1922 г., сохранив указанные требования, дополнил последнее из них еще более жестким условием «и даже назначения ему принудительных работ...» (ст. 36) [8].
Однако в последующем, исключив в Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. из числа условий применения рассматриваемого института первые два и, тем самым стерев все формальные требования к его применению, законодатель последовательно указывает сначала о «степени опасности осужденного», оценка которой давала суду право постановить об условном осуждении (УК РСФСР в редакции 1926 г. [7]), а затем о формировании убеждения суда о «нецелесообразности отбывания виновным назначенного наказания» (ст. 44 УК РСФСР 1960 г. [5]) с дополнением в 1996 г. указания на названный выше срок лишения свободы (ст. 73 Уголовного кодекса РФ).
Отмеченные колебания в регламентации института условного осуждения не могли не влиять на объяснение социально-правового его назначения в теории уголовного права.
В специальной литературе социально-правовое назначение института условного осуждения в различные периоды развития уголовного законодательства объяснялось по-разному. Возникнув в отечественном законодательстве советского периода как результат реализации идеи поиска альтернативы краткосрочному лишению свободы, высказанной в литературе в конце XIX — начале XX в., этот институт в современном его состоянии превратился фактически в альтернативу наказанию в виде лишения свободы в целом: по данным судебной статистики за 2008—2009 гг., удельный вес лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы на срок до восьми лет, в общем количестве осужденных к этому виду наказания составляет около 95 % [3]. К сожалению, эта альтернатива сопровождается и некоторым негативом, свойственным для лиц, осуждаемых к наказанию в виде лишения свободы: в числе лиц, условно осужденных к лишению свободы, из года в год возрастает количество лиц с неснятыми и непогашенными судимостями (в 2008 г. этот показатель составил 14,5 %, в 2009 г. — 16,9 %, в 2010 г. — 19,3 %) [3]. Официальные данные о состоянии рецидива среди условно осужденных отсутствуют, можно предположить, что этот показатель составляет никак не ниже 10—15 %, характерных для 80-х гг. прошлого столетия.
Список литературы:
- Гребенкин Ф.Б. Уголовное наказание и его назначение: Учеб. пособие. Киров, 2009. — С. 148—154.
- Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 «Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.» // "СУ РСФСР", — 1919, — № 66, — ст. 590
- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: данные судебной статистики // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: [http://www.cdep.ru/index.php?id=79], (дата обращения 19.03.2014).
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», — 17.06.1996, — № 25, — ст. 2954.
- Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960), (ред. от 30.07.1996) // «Ведомости ВС РСФСР», — 1960, — № 40, — ст. 591.
- Уголовное право России. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань, 2003. С. 474; Полный курс уголовного права. В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 16: Преступление и наказание. С. 900—902.
- Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации //[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: [http://docs.cntd.ru/document/901757374], (дата обращения 18.03.2014).
- Юридическая Россия: Федеральный правовой портал // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: [http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523], (дата обращения 18.03.2014).
дипломов
Оставить комментарий